Доказательства использования товарного знака
Подборка наиболее важных документов по запросу Доказательства использования товарного знака (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
- Товарный знак:
- 223-ФЗ эквивалент
- Аннулирование товарного знака в связи с неиспользованием
- Аутентичность
- Бренд
- Бухгалтерский учет товарного знака
- Показать все
- Товарный знак:
- 223-ФЗ эквивалент
- Аннулирование товарного знака в связи с неиспользованием
- Аутентичность
- Бренд
- Бухгалтерский учет товарного знака
- Показать все
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 67 «Относимость доказательств» АПК РФ «В указанной связи отклоняются в качестве доказательств использования товарного знака и изображения дизайна клеевых этикеток, а также договоры поставки N 871-ГП/2021-ЯМ от 03.08.2021, N 852-ГП/2021-НАД от 28.07.2021 как не подтверждающие ввод товара в гражданский оборот.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Какой предусмотрен порядок защиты прав на товарный знак
(КонсультантПлюс, 2023) обстоятельства, на которых основаны ваши требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства (п. 5 ч. 2 ст. 125 АПК РФ). Не забудьте привести доказательства того, что вам принадлежит право на товарный знак. Опишите, в чем заключается нарушение ответчиком вашего права, когда и как вы его выявили. Вы можете привести доказательства использования вами товарного знака в отношении конкретных товаров, срок использования, степень известности, узнаваемости товарного знака. Обоснуйте, в чем сходство обозначения, используемого ответчиком, и вашего товарного знака;
Статья: Актуальные вопросы судебной практики рассмотрения дел, связанных с нарушением авторских и смежных прав
(Зайцева А.Я., Петряшова А.А.)
(«Арбитражные споры», 2023, N 2) Суды первой и апелляционной инстанций установили, что доказательств использования ответчиком товарных знаков при продаже товаров материалы дела не содержат. У потребителя товарные знаки истца и обозначение, используемое ответчиком, не могут вызывать ассоциации об их принадлежности одному источнику и восприниматься потребителем как названия, индивидуализирующие услуги, оказываемые одним и тем же лицом. В связи с этим суды признали требования необоснованными и в удовлетворении иска отказали.
Нормативные акты
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10
«О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 166. Для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.
Правовые ресурсы
- «Горячие» документы
- Кодексы и наиболее востребованные законы
- Обзоры законодательства
- Федеральное законодательство
- Региональное законодательство
- Проекты правовых актов и законодательная деятельность
- Другие обзоры
- Календари
- Формы документов
- Полезные советы
Как защитить товарный знак от незаконного использования

Старший партнер патентно-адвокатского бюро «Гардиум», патентный поверенный № 1947. В практике более 20 лет.
- Как конкуренты нарушают права на товарный знак: примеры из практики
- Как понять, что конкуренты используют ваш знак незаконно?
- Что грозит конкурентам за нарушение прав на товарный знак
- Как защитить товарный знак: что делать и куда обращаться
- Как составить претензию и зачем она нужна
- Как посчитать компенсацию за незаконное использование товарного знака
- Зачем нужен IP-консалтинг на аутсорсе
- Коротко: как защитить товарный знак
Защита товарного знака не работает по умолчанию. Конкуренты могут не стесняясь взять название, запустить рекламу и зарабатывать на вашей известности. Но с этим можно бороться. Грамотная стратегия защиты заставит конкурентов признать нарушение и заплатить компенсацию.
С первого раза понимают не все. Тогда начинаются суды и даже уголовные дела. Компании-нарушителю запрещают использовать название, заставляют уничтожить продукцию и остановить рекламу. Особо злостных нарушителей можно лишить бизнеса, а иногда и свободы. Рассказываем, как защитить товарный знак, чтобы никто не использовал вашу репутацию незаконно.
РЕКЛАМА | HTTPS://LEGAL-SUPPORT.RU/…
Консультация юриста
по защите товарного знакаВыбрать эксперта
Выбрать экспертаКак конкуренты нарушают права на товарный знак: примеры из практики
Незаконное использование товарного знака выражается по-разному. Иногда нарушители и сами не знают, что нарушают закон. Вот что они делают с чужими товарными знаками чаще всего.
Размещают на вывеске
Один салон повесил вывеску «Маникюр в 4 руки», не зная, что конкуренты зарегистрировали обозначение «4 hands». Несмотря на перевод, суд признал это нарушением, обязал снять вывеску, запретил использовать название и назначил компенсацию в 600 тысяч рублей (Решение АС Новосибирской области № А45-15826/2015 от 01.02.2016).
Такую же компенсацию взыскали с предпринимателя из Абакана — он повесил на свой магазин вывеску «1000 мелочей». Позже нашлись правообладатели, которые зарегистрировали товарный знак «1000 мелочей» . Предприниматель добровольно снял вывеску, но это не помогло. Суд признал его действия незаконными и назначил компенсацию в 600 тысяч рублей (Решение АС Республики Хакасия № А74-5930/2019 от 21.10.2020).
Маркируют и продают продукцию
Товары, маркированные чужим товарным знаком, являются контрафактными. Их могут конфисковать, а продавца — оштрафовать. Где именно продаются товары, значения не имеет. Это может быть обычная точка в ТЦ, интернет-магазин или маркетплейс.
Один ИП из Ростова продавал в детском магазине товары с логотипами Nike и Fila. Пришла прокуратура и составила протокол — товары изъяли и уничтожили (Решение АС Ярославской области № А82-11307/2020 от 18.08.2020).
Контрафакт — это не только поддельные кроссовки Abibas и сумки LOUIS VUITTON c рынка. Конкуренты могут использовать ваш товарный знак в любой нише:
- в Орловской области одна ИП маркировала чужим товарным знаком датчики положения дроссельной заслонки (Решение АС Орловской области № А48-7579/2019 от 20.09.2019);
- в Пскове мясокомбинат использовал чужой знак на этикетке своей колбасы (Решение АС Псковской области № А52-3130/2015 от 09.11.2015);
- в Москве подрядчики маркировали чужим обозначением эпоксидный грунт и лакокрасочные материалы, а потом выдавали их за оригинальные (Постановление СИП № А40-251115/2019 от 18.12.2020).
Используют в рекламе
Чужие товарные знаки нельзя использовать для продвижения своих товаров и услуг. По закону такие действия считаются недобросовестной конкуренцией — можно попасть на штраф и компенсацию.
Например, в Иваново станкостроительный завод использовал логотип другого завода на своих визитках, фирменных бланках, баннерах, квартальных календарях и информационных стендах. За это и поплатился: логотип был товарным знаком, в пользу правообладателя взыскали 450 тысяч рублей компенсации (Решение АС Ивановской области № А17-10117/2016 от 26.04.2018).
Часто чужие товарные знаки используют для рекламы в интернете — чтобы выйти в ТОП выдачи по запросам конкурентов. Например, одна компания использовала название другой в составе ключевой фразы для настройки контекстной рекламы в Яндексе. Она запускала объявления с фразой «Ремонтиста — Проверь цены своего сервиса!», которое появлялось по запросу «Ремонтиста». Это название другой компании, и оно оказалось товарным знаком. Правообладатель пошёл в суд и отсудил за это почти миллион рублей компенсации (Решение АС г. Москва № А40-147213/18-105-779 от 11.08.2020).
РЕКЛАМА | HTTPS://LEGAL-SUPPORT.RU/…
Консультация юриста по интеллектуальным правам
Задать вопрос
Задать вопросИспользуют в домене
Доменное имя (http//:доменное имя.ru) — это средство индивидуализации в интернете. Если конкуренты будут использовать в своём домене ваш товарный знак, это тоже нарушение. Тогда использование доменного имени можно запретить.
Одна компания так и сделала. Она зарегистрировала товарный знак «SAUCONY», а потом узнала, что конкуренты зарегистрировали домен «saucony.ru». Суд поддержал правообладателя: нарушителю запретили использовать сайт и взыскали компенсацию в 300 тысяч (решение АС Калининградской области №А21-10484/2015 от 16.05.2015).
В другом случае нарушителю повезло меньше. Суд взыскал 5 млн рублей компенсации за то, что МФО использовала для работы домен «ekapusta.com». Оказалось, что другая финансовая компания зарегистрировала товарный знак «КАПУСТА» и использование домена нарушает её права (Решение АС Новосибирской области А45-10613/2019 от 28.06.2020).
Ввозят «серый» импорт
Конкуренты не могут без разрешения ввозить в Россию товары, маркированные вашим товарным знаком. Такой импорт незаконен. Нарушителей могут наказать, даже если они не знали, что ввозят контрафакт. Одна компания так завезла автозапчасти NISSAN, а они оказались подделкой. ФТС конфисковала автозапчасти, компания получила штраф (решение АС. г. Москвы по делу № А40-194725/20-33-1401 от 28.10.2020).
Чтобы контрафакт не смогли ввезти в Россию, товарный знак можно внести в ТРОИС (таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности). Если конкуренты пытаются ввезти маркированные товары без вашего разрешения, ФТС пресекает несанкционированный ввоз, конфискует партию и сразу сообщает вам (ст. 334 закона № 289-ФЗ от 03.08.2018). В 2020 году таможенная служба так предотвратила ввоз в Россию 13 млн единиц контрафакта, предотвращённый ущерб оценили в 4,5 млрд рублей.
РЕКЛАМА | HTTPS://LEGAL-SUPPORT.RU/…
Узнайте как внести товарный знак
в ТРОИС за 5 минутЗащитить бренд
Защитить брендИспользуют чужие мемы в рекламе и на продукции
Не удивляйтесь, мемы тоже оформляют как товарные знаки. Есть уйма желающих использовать вирусные картинки в коммерческой деятельности. Мемы печатают на футболках, используют в рекламе, размещают на упаковках и вывесках. Просто так — без разрешения правообладателя, это делать нельзя. Если мем зарегистрировали как товарный знак, правообладатель может требовать компенсацию. Сумма может быть больше, чем ожидает нарушитель.
В этой шкуре уже побывал МЕГАФОН. Компания разместила на своём сайте изображение «Ждуна», который оказался зарегистрированным товарным знаком. За это суд взыскал с компании 8,6 млн рублей (Решение АС г. Москва № А40-182074/17-110-1675 от 10.09.2018). И таких примеров уйма. По одному только «Ждуну» в судебном реестре более 500 дел.
Как понять, что конкуренты используют ваш знак незаконно?
Нарушение прав на товарный знак можно квалифицировать при наличии одновременно трёх признаков: 1) сходство до степени смешения; 2) однородность товаров или услуг; 3) отсутствие разрешения на использование знака в бизнесе.
1. Проверить сходство до степени смешения. Необязательно, чтобы название конкурентов полностью повторяло ваш товарный знак. Достаточно, что оно ассоциируется с обозначением в целом, несмотря на отдельные различия. Если есть угроза, что рядовой потребитель из-за этого может перепутать одну компанию с другой — это сходство до степени смешения. Например:
- пиво «Невское» и «AMRO НЕВСКОЕ» (Постановление Президиума ВАС № 2979/06 от 26.09.2006);
- клиники «Доктор Арбитайло» и «Доктор А» (Постановление СИП № А70-8627/2019 от 12.03.2020);
- салоны «Маникюр в 4 руки» и «4 hands» (Решение АС Новосибирской области № А45-15826/2015 от 01.02.2016).
Учитывайте, что вероятность смешения — оценочный фактор. При рассмотрении дела суды учитывают: где вы используете товарный знак, как долго используете, узнают ли его потребители (п. 162 Постановления ПВС № 10 от 23.04.2019).
РЕКЛАМА | HTTPS://LEGAL-SUPPORT.RU/…
Проверьте нарушения на товарный знак во всех реестрах Роспатента
Перейти к онлайн-поиску по базам ФИПС, доменам и названиям ООО
2. Проверить однородность товаров и услуг. Если у вас СТО, а другая компания взяла ваш товарный знак и написала его на вывеске в парикмахерскую, она ничего не нарушает. Незаконное использование товарного знака имеет место, когда стороны работают в одной или смежной области бизнеса. Например, продают одежду и обувь, производят резиновые перчатки и резиновые сапоги, сдают в аренду квартиры и нежилые помещения.
Во внимание будут приниматься род товаров и услуг, их назначение, условия сбыта, круг потребителей и т.д (п. 42 Обзора, утв. Президиумом ВС РФ от 23.09.2015).
Например, услуги «реализация товаров» и «реклама» неоднородные, потому что у них разные аудитории и условия реализации (Решение СИП № СИП-343/2017 от 29.09.2017). А «пульт ДУ» и «установки электрические для дистанционного управления производственными процессами» однородные, потому что выполняют одну функцию, имеют один круг потребителей и оба продаются в специализированных магазинах (Постановление СИП № СИП-3/2020 от 08.10.2020).
3. Зафиксировать бездоговорное использование в бизнесе. Если кто-то свяжет себе свитер, напишет на груди «Chanel» и будет носить на работу, он ничего не нарушит. Но если начнёт продавать футболки с таким принтом на рынке за 500 рублей — товары признают контрафактом. Чтобы нарушение имело место, обозначение должно использоваться без разрешения владельца в бизнесе: для выпуска, продажи товаров или услуг, рекламы, получения прибыли и т.д. Под использованием понимается размещение товарного знака на товарах, этикетке, упаковке, на документах, вывеске, в рекламных объявлениях, соцсетях и пр. (ст. 1515 ГК РФ).
Что грозит конкурентам за нарушение прав на товарный знак
Комплекс мер защиты прав на товарный знак охватывает широкий круг способов и мер ответственности для нарушителей.

Изъятие и уничтожение контрафакта, документов, оборудования. Товары, на которых незаконно размещены чужие товарные знаки, являются контрафактными. Правообладатель может потребовать в суде их изъятия из оборота и уничтожения за счёт нарушителя. То же самое касается любых материалов, которыми сопровождается оказание услуг: визитных карточек, фирменных бланков, рекламных материалов, вывесок и т.д. (п.п. 2, 3 ст. 1515 ГК). А если конкуренты специально для выпуска контрафакта запустили целую производственную линию, можно добиться изъятия и уничтожения этого оборудования. Но придётся доказать, что оборудование использовалось только для производства контрафакта (п. 5 ст. 1252 ГК).
Возмещение убытков. Если кто-то незаконно использует ваш товарный знак, вы несёте убытки в виде упущенной выгоды (п. 2 ст. 15 ГК). Иными словами, вы не получаете тех доходов, на которые могли бы рассчитывать в обычных условиях:
- дохода от прибыли при продаже товаров, маркированных товарным знаком;
- дохода от роялти, которое было бы получено, если бы нарушитель заключил с вами лицензионный договор.
Их можно в судебном порядке взыскать с нарушителя или выбрать компенсацию (пп. 3 п. 1, п. 3 ст. 1252 ГК).
Компенсация. Её можно взыскать в судебном порядке вместо возмещения убытков. Обычно правообладатели просят от суда назначить компенсацию, потому что доказать и обосновать размер убытков сложнее. Можно выбрать назначение компенсации в одной из трёх форм (п. 4 ст. 1515 ГК):
- В твёрдой сумме — от 10 тысяч до 5 млн рублей.
- В 2-кратном размере стоимости контрафакта.
- В 2-кратном размере стоимости использования товарного знака.
Правообладатель сам выбирает подходящий ему способ защиты товарных знаков. Суд по своей инициативе не сможет изменить вид компенсации (п. 35 Обзора, утв. Президиумом ВС РФ от 23.09.2015). Подробнее о компенсации рассказываем ниже.
Ликвидация компании, ИП-нарушителя. Если конкуренты неоднократно и грубо нарушают ваши права на товарный знак, обратитесь в прокуратуру. По требованию прокурора компанию или ИП-нарушителя могут ликвидировать через суд (ст. 1253 ГК). Неоднократным считается нарушение исключительных прав лицом, которое уже привлекалось к ответственности за аналогичные нарушения. А грубым — нарушение, которое повлекло серьёзный ущерб.
Например, в Ростове суд прекратил деятельность ИП, за то, что она хранила и распространяла контрафактные DVD-диски. При принятии решения суд учёл, что ИП раньше привлекали за это к уголовной ответственности, а причинённый ущерб составил 163 тысячи рублей (решение АС Ростовской области № А53-8222/2013 от 16.08.2013).
Административный штраф. Если будет доказано, что конкуренты незаконно использовали ваш товарный знак, их могут оштрафовать на сумму до 50-200 тысяч рублей для компании и 10–50 тысяч для директора. А если докажут, что товары производились с целью сбыта, сумма штрафа может достигнуть 5-кратного размера стоимости контрафакта (ст. 14.10 КоАП). Кроме наказания за использование товарного знака могут оштрафовать:
- за недобросовестную конкуренцию — минимум на 100 тысяч рублей (ч. 2 ст.14.33 КоАП);
- за нарушение законодательства о рекламе, если товарный знак использовали для продвижения товаров и услуг — на 100–500 тысяч рублей (ч. 1 ст. 14.3 КоАП).
Уголовное наказание. Если конкуренты использовали ваш товарный знак неоднократно и это причинило вам ущерб в сумме не менее 250 тысяч, нарушителей могут привлечь по уголовной статье. В этом случае виновное лицо может получить штраф до 300 тысяч рублей или даже реальный тюремный срок до 2 лет + 80 тысяч рублей штрафа. А если к ответственности привлекается организованная группа, штраф может вырасти до 1 млн рублей, а срок лишения свободы фигурантов — до 6 лет (ст. 180 УК).
Как защитить товарный знак: что делать и куда обращаться
Защита прав на товарный знак — забота правообладателя. Не существует никакой «патентной полиции», которая будет отслеживать и наказывать нарушителей. Чтобы конкуренты почувствовали тяжёлую руку правосудия, систему нужно запустить самостоятельно. Вот что для этого нужно сделать.

1. Собрать доказательства. Никогда точно не знаешь, что суд примет в качестве доказательства. Подойдут любые документы и свидетельства, которые подтверждают незаконное использование товарного знака:
- образцы контрафактных товаров;
- товарные накладные, чеки контрольной закупки;
- рекламные проспекты, в которых предлагается контрафактная продукция;
- таможенные декларации о ввозе контрафактной продукции;
- фотографии точек сбыта, вывесок;
- заверенные нотариусом протоколы осмотра страниц интернет-сайта, групп в соцсетях, страниц на маркетплейсах и т.п.
2. Направить претензию. Чтобы обращаться в суд, сначала нужно направить конкурентам претензию на товарный знак. Это обязательно, если нарушитель — компания или ИП.
Если составить убедительную претензию, суд может и не потребоваться. Узнав о ваших намерениях, конкуренты станут сговорчивее и охотнее пойдут на мировую: заключат лицензионный договор или выплатят компенсацию. А если не пойдут или не ответят на претензию за 30 дней, можно готовить иск и идти в суд (п. 5.1 ст. 1252 ГК). Досудебный порядок разбираем ниже.
3. Подать жалобу. Пока ждёте ответа на претензию, продолжайте собирать доказательства. Подайте заявление:
- в ФАС — на недобросовестную конкуренцию (ч. 2 ст. 14.33 КоАП) и нарушение законодательства о рекламе (ч. 1 ст. 14.3 КоАП);
- в Роспотребнадзор — на то, что конкуренты незаконно используют ваш товарный знак и так вводят потребителей в заблуждение (ст. 14.10 КоАП);
- в полицию — на случай, если в действиях конкурентов есть состав преступления по ст. 180 УК.
Документы, которые вы получите в результате, помогают доказать правоту в судебной практике по патентным спорам. Если на руках есть протоколы и решения по административным и уголовным делам, суды быстрее соглашаются с истцами и охотнее назначают компенсацию. В этом случае не придётся ничего доказывать, суд превращается в формальность.
4. Подготовить иск и идти в суд. Обычно на этом этапе нарушители становятся сговорчивее. Проверки и штрафы от ФАС и Роспотребнадзора сильно выматывают, а перспектива суда с правообладателем не сулит хорошего исхода. По нашему опыту, в таких ситуациях конкуренты готовы договариваться мирно. А если не готовы: ждём 30 дней с момента отправки претензии, составляем иск и идём суд.
В иске можно потребовать (п. 1 ст. 1252 ГК):
- запретить конкурентам использовать товарный знак при производстве, реализации, рекламе товаров и услуг;
- изъять и уничтожить контрафактную продукцию, оборудование, материалы;
- удалить товарный знак с вывесок, фасадов, с сайта, соцсетей;
- запретить использовать товарный знак в домене;
- возместить убытки или выплатить компенсацию.
Сначала иск подают в арбитражный суд. Он рассматривает споры между предпринимателями по защите товарных знаков в качестве первой, а затем и апелляционной инстанции. По статистике за 1 полугодие 2020 года, арбитражные суды рассмотрели 4173 дела о защите товарных знаков. Из них судьи удовлетворили 3454 иска.
Если после апелляции одну из сторон не устраивает результат, в качестве кассационной инстанции жалобу будет рассматривать Суд по интеллектуальным правам — СИП (ст. 27 АПК, пп. 2 п. 3 ст. 43.4 закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995). А ещё СИП рассматривает дела:
- об оспаривании решений Роспатента;
- об оспаривании решений ФАС про недобросовестную конкуренцию;
- о признании недействительным решения о регистрации товарного знака;
- о досрочном прекращении охраны товарного знака, если он не используется 3 и более лет и т.д.
Защита товарных знаков — основная нагрузка СИПа. По статистике за 1 полугодие 2019 года (более поздние данные на момент подготовки материала не опубликованы), суд рассмотрел 233 дела по товарным знакам. Судебная практика по патентным спорам гораздо уже — всего 29 дел.
Ответы на 7 главных вопросов о нарушении прав на товарные знаки в Интернете
Сегодня многие бизнес-процессы полностью перешли в онлайн. Интернет — основной канал продвижения, рекламы товаров и услуг, а для многих компаний даже единственный, поэтому проблема использования товарных знаков в информационной среде особенно актуальна. Кто отвечает за нарушения в Сети, как признать действие конкурента актом недобросовестной конкуренции и в каких неожиданных случаях может быть незаконно использован товарный знак — на эти и другие вопросы ответил эксперт.
Время прочтения: 8 минут

Как может быть использован товарный знак?
«Правообладателю принадлежит исключительное право использовать свой товарный знак любым законным способом и право запрещать его использование другим лицам. Товарный знак, в частности, может быть использован на товарах, упаковках, товаросопроводительных документах, в предложениях, в рекламе, в Интернете. Перечень способов не является закрытым», — говорит старший юрист ООО «Юридическая фирма Городисский и партнеры» Рамзан Хусаинов.
Что может требовать правообладатель в случае нарушения его прав на товарный знак?
Он вправе обратиться с иском в суд и потребовать пресечения незаконных действий, возмещения убытков или взыскания компенсации от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, либо в двукратном размере стоимости контрафактного товара, либо в двукратном размере стоимости лицензии за использование товарного знака аналогичным способом.
При это компенсация, подчеркивает юрист, подлежит взысканию при доказанности самого факта нарушения. От доказывания убытков и их размера правообладатель освобождается.
Кто отвечает за нарушение в Интернете?
Ответственность несет владелец сайта, а точнее администратор доменного имени. Бремя доказывания того, что спорный материал был размещен третьими лицами, также лежит на нем. Если администратор не сможет это доказать данное обстоятельство, он окажется в статусе нарушителя. Также, отмечает Рамзан Хусаинов, вне зависимости от наличия вины, к информационному посреднику, то есть владельцу сайта, который сам не размещал спорные материалы, могут быть предъявлены и применены требования о пресечении нарушения.
Какой предмет доказывания по делу о защите прав на товарный знак?
В суде истец должна доказать:
- факт наличия права на товарный знак;
- факт использования ответчиком товарного знака, либо обозначения, сходного с ним до степени смешения;
- факт использования тех же товаров, что и в свидетельстве на товарный знак или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения;
- обоснование размера компенсации.
В свою очередь ответчик имеет право:
- доказать факт выполнения требований законодательства при использовании спорного товарного знака;
- доказать факт использования не в качестве средства индивидуализации;
- оспорить расчет требуемой истцом компенсации;
- заявить о необходимости применения порядка снижения компенсации (по пункту 3 статьи 1252 ГК РФ).
Как признать действия актом недобросовестной конкуренции?
Для начала необходимо установить ряд общих признаков: это наличие конкурентных отношений между правообладателем и предполагаемым нарушителем, направленность действий нарушителя на получение преимуществ, противоречие закону и стандартам честной деловой практики, а также возможность причинения убытков или вреда репутации конкурента.
При этом существуют специальные признаки, наличие которых также нужно подтвердить. Они зависят от того, какой состав вменяется в вину предполагаемому нарушителю. По статье 14.6 закона «О защите конкуренции» следует доказать реальную возможность смешения. По статье 14.01 закона «О защите конкуренции» — дискредитацию конкурента или его продукции, а по статье 14.3 закона «О защите конкуренции» — некорректное сравнение с конкурентом или его товаром. Если не будет всей совокупности требуемых признаков, истцу откажут.
При этом кроме закона «О защите конкуренции», правообладатель может защищаться на основании положений закона «О рекламе». «Для признания факта нарушения необходимо, чтобы распространяемая реклама содержала признаки недобросовестности. Однако есть вещи, которые антимонопольные органы не признают рекламой: результат поисковой выдачи, информация на сайте объявлений, информация на собственном сайте», — отмечает Рамзан Хусаинов. Недобросовестной реклама является в том случае, когда содержит некорректные сравнения (отсутствие точных характеристик), порочит репутацию компании или ее товара, либо является актом недобросовестной конкуренции.
Доказательство акта недобросовестной конкуренции означает защиту прав на товарный знак?
«Предметы доказывания, требуемые для установления обстоятельства по делу о нарушении права на товарный знак и по делу о признании действий недобросовестной конкуренции, не совпадают полностью, поэтому не стоит полагать, что установленный факт недобросовестной конкуренции будет 100% гарантировать успех в деле со взысканием компенсации», — предупреждает Рамзан Хусаинов.
Как и в каких случаях использование товарного знака в Интернете может быть нарушением?
Нарушением признают любое использование товарного знака конкурента, если оно осуществляется для целей индивидуализации идентичных или однородных товаров или услуг. Это касается, в том числе, использования чужого товарного знака на сайте компании, на ее странице в соцсетях, личных страницах учредителей и должностных лиц. Кроме этого, к нарушениям можно отнести использование товарного знака в почтовой рассылке, в мобильных приложениях и видеороликах.
Относительно новый вид нарушения прав — использование товарных знаков в метатегах. Это элементы языка разметки страниц HTML, которые описывают свойства веб-страницы и передают поисковым система сведения о ней. Они влияют на продвижение сайта в поиске и могут полностью или частично отображаться в поисковой выдаче. Как уточняет специалист, основные теги, которые влияют на ранжирование веб-страницы в поиске, — это title, description и keywords.
«В одном из недавних дел (№ А45-5897/2018) ответчик использовал слово «мобиба», которое является сходным с товарным знаком истца, в служебных HTML-тегах, в исходном коде сайта. Данные действия были признаны судами нарушением права на товарный знак», — рассказывает Рамзан Хусаинов.
Еще один новый тип нарушения — использование товарного знака в контекстной рекламе. По мнению юриста, на сегодняшний день это самый «горячий» вопрос в данной области. Контекстная реклама представляет собой различного рода объявления, которые показываются пользователям в соответствии с их поисковыми запросами, интересами или поведением в Интернете. Такие объявления включают видимые элементы: заголовок, основной текст, графическая иконка, ссылка на сайт рекламодателя и скрытые от глаз ключевые слова.
До недавнего времени вопрос о том, является ли использование товарного знака в контекстной рекламе нарушением исключительных прав, зависел от того, в каких элементах объявления он был воспроизведен. Однако, в апреле 2019 года Пленум ВС РФ выпустил Постановление №10 о применении 4 части ГК РФ. В нем содержится пункт 172, согласно которому использование ключевых слов, тождественных или сходных по степени смешения с чужим средством индивидуализации, может быть признано актом недобросовестной конкуренции.
«Буквально через два дня после появления 10 Пленума Суд по интеллектуальным правам принял Постановление, в котором указал, что использование чужого товарного знака в качестве ключевого слова может являться нарушением. Также суд указал, что ключевые слова при этом могут быть заданы как самим рекламодателем, так и добавлены/подобраны автоматически. И для установления факта нарушения истцу нужно доказать, что спорные ключевые слова определены ответчиком», – поясняет юрист.
Какую ответственность несут информационные посредники при нарушении прав правообладателей товарных знаков и как устранить нарушение при онлайн-использовании товарных знаков — в круглом столе «Товарные знаки в сети Интернет: актуальная судебная практика».
Как доказать незаконное использование товарного знака
Подборка наиболее важных документов по запросу Как доказать незаконное использование товарного знака (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
- Товарный знак:
- 223-ФЗ эквивалент
- Аннулирование товарного знака в связи с неиспользованием
- Аутентичность
- Бренд
- Бухгалтерский учет товарного знака
- Показать все
- Товарный знак:
- 223-ФЗ эквивалент
- Аннулирование товарного знака в связи с неиспользованием
- Аутентичность
- Бренд
- Бухгалтерский учет товарного знака
- Показать все
Судебная практика
«Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) 47. При взыскании на основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ компенсации за незаконное использование товарного знака суд определяет ее размер не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Особенности доказывания события и состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ
(Гончаренко А.В.)
(«Административное право и процесс», 2023, N 3) Не менее важным является установление признаков контрафактности товаров, т.е. признаков, позволяющих отличить их от оригинальной продукции правообладателя. Таким образом, под такими товарами понимается продукция, имеющая признаки несоответствия оригинальной продукции, т.е., с обывательской точки зрения, подделка под оригинальный товар, которые, как правило, устанавливаются путем получения соответствующего заключения правообладателя. Наиболее ярким примером является использование на неоригинальной продукции легкой промышленности обозначений CHANELL, ABIBAS, LIOR, схожих с такими общеизвестными товарными знаками, как CHANEL, ADIDAS, DIOR. В своем заключении правообладатель приводит сравнительный анализ основных качественных характеристик оригинального товара и товара, в отношении которого имеются сомнения в оригинальности. Данное заключение является одним из основных доказательств незаконного использования товарного знака.Статья: Административная ответственность эксперта в сфере антимонопольного законодательства
(Рукавишников С.М.)
(«Конкурентное право», 2021, N 2) Андреева Е.И., Кушниренко А.В. Значение заключения эксперта при доказывании незаконного использования товарного знака // Вестник Российской таможенной академии. 2011. N 3. С. 44 — 47.Нормативные акты
Заключение Палаты по патентным спорам от 06.09.2023
(Приложение к решению Роспатента от 17.10.2023 по заявке N 2005724861)
В этой связи коллегия критически относится с представленным договорам и актам (3.2), (3.3), (3.4), (30) — (34) на оказание платных медицинских услуг, датированным ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку сведения о ведении незаконной медицинской практики не может являться доказательством использования фирменного наименования в этой сфере деятельности.Правовые ресурсы
- «Горячие» документы
- Кодексы и наиболее востребованные законы
- Обзоры законодательства
- Федеральное законодательство
- Региональное законодательство
- Проекты правовых актов и законодательная деятельность
- Другие обзоры
- Календари
- Формы документов
- Полезные советы